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TAREA 01
CONSTITUCION POLITICA
La Constitución Política del Perú fue dada en el año de 1993 por el Congreso Constituyente Democrático, siendo presidente del Perú el Ing. Alberto Fujimori Fujimori.
La Constitución es la carta magna de un país, sobre ella descansa todo el sistema jurídico, por ello se dice que es la ley de leyes.
La Constitución Peruana contiene los siguientes títulos:
De la persona y de la sociedad.
Del Estado y la Nación.
Del régimen económico.
De la estructura del Estado.
De las garantías constitucionales.
De la reforma de la Constitución.

NORMAS JURIDICAS
Clases de normas jurídicas.
Entre las clases de normas jurídicas, seguimos a Albadalejo que hace la siguiente clasificación:
a) Rígidas y elásticas.
Son rígidas o de Derecho estricto, aquellas normas en las que el supuesto de hecho y los efectos o consecuencias jurídicas son taxativos, de contenido concreto e invariable, por ejemplo, mayoría de edad se alcanza a los 18 años y con ella la plena capacidad.
Son elásticas o de Derecho equitativo, aquellas otras en las que bien el supuesto de hecho o bien los efectos jurídicos son flexibles, esto es, no están determinados concretamente, sino sólo indicados, en general, mediante conceptos cuyo contenido en cada caso singular es variable dentro de unos determinados márgenes. Por ejemplo cuando existe causa justa se queda exento de determinadas obligaciones.
b) Comunes y particulares.
Son comunes, generales o universales las normas jurídicas que rigen en todo el territorio de que se trate.
Son particulares, locales, comarcales o regionales cuando sólo rigen en una parte del territorio. Por ejemplo el Derecho particular de Navarra.
c) Generales y especiales.
Son generales las normas que contienen una regla general. Por ejemplo: el CC determina que el matrimonio se contraerá ante el Juez encargado del Registro Civil o ante el Alcalde.
Son especiales las normas que se apartan de la regla general para poder aplicar el principio que preside a aquellas clases especiales. Por ejemplo: reglas especiales de prescripción. Otro ejemplo: los militares en campaña pueden contraer matrimonio ante el Oficial o Jefe Superior inmediato, en defecto del Juez o del Alcalde.
d) Necesarias y supletorias.
e) Regulares y excepcionales.
Excepcionales o de derecho excepcional son aquellas normas que se oponen a la regla general, a fin de que el principio que preside ésta no reciba aplicación en el caso exceptuado.
Regulares o normales o de derecho regular, son las que aplican las normas que presiden el sistema jurídico, regulando las relaciones de modo habitual o estable.

ESTADO DE DERECHO

El Estado de Derecho como expresión del desarrollo legal es una dimensión
constitutiva de un concepto integral de Desarrollo Humano, el
cual está conformado en igualdad de condiciones por las dimensiones
económicas, sociales y políticas del desarrollo. En consecuencia el Esta-do
de Derecho y en general el sistema jurídico no deben ser entendidos
como ámbitos analíticos ajenos y/o externos al proceso de desarrollo,
afirmación esta generalmente defendida por los abordajes convenciona-les
sobre derecho y desarrollo.

HABEAS CORPUS
El habeas corpus es una acción pública y sumaria enderezada a garantizar la libertad - uno de los más importantes derechos fundamentales si no el primero y más fundamental de todos - y a resguardar su esfera intangible de los ataques e intromisiones abusivos. Se trata de la principal garantía de la inviolabilidad de la libertad personal. Su relación genética y funcional con el ejercicio y disfrute de la libertad, física y moral, no limita su designio a reaccionar simplemente contra las detenciones o arrestos arbitrarios. La privación de la libertad, de cualquier naturaleza con tal que incida en su núcleo esencial, proceda ella de un agente público o privado, justifica la invocación de esta especial técnica de protección de los derechos fundamentales, cuyo resultado, de otra parte, es independiente de las consecuencias penales o civiles que contra éstos últimos necesariamente han de sobrevenir si se comprueba que su actuación fue ilegítima o arbitraria.

TAREA 02

PERSONA HUMANA
Dentro del mundo natural existe un ser con características propias, que lo hacen diferente a los demás; este es la persona humana. A diferencia de las plantas, el ser humano se organiza en comunidades, y a diferencia de los animales, ha desarrollado un medio de comunicación muy elaborado, al que denominamos lenguaje. El lenguaje, le ha permitido comprender e interpretar su entorno y posteriormente modificarlo de acuerdo a sus necesidades, desarrollando la cultura y los bienes que de ella derivan. El lenguaje tiene su origen en la capacidad humana de generar ideas y de representarlas mediante la palabra, con el fin de relacionarse con sus semejantes compartiendo anhelos, experiencias y metas comunes. El hombre, a diferencia del resto de los animales, tiene la capacidad de producir ideas y esto lo logra gracias a que tiene una facultad llamada inteligencia. La inteligencia permite al hombre abrirse a la comprensión del mundo que le rodea y buscar la verdad de las cosas y del mundo mismo.
Pero la inteligencia por sí misma es insuficiente, la persona humana necesita otra facultad que lo lleve a la acción; esta facultad es la voluntad, por medio de la cual el hombre se da a los demás en el querer y en el obrar. Lo característico de la persona humana radica entonces en dos facultades que le permiten abrirse al mundo de la verdad y del bien, al mundo de las ideas y del amor. La persona humana, como toda criatura ,vive; pero su vida, a diferencia del resto de los seres vivos es una búsqueda constante de la verdad y del bien.


2.2.- Caracteres de la norma jurídica.
Como caracteres esenciales de la norma jurídica pueden señalarse los siguientes:
a) Bilaterales o alteralidad: El derecho hace referencia siempre a una persona con respecto a otra, de ahí que toda norma jurídica suponga al mismo tiempo derechos y deberes. Derechos para una parte y derechos para la otra.
b) Obligatoriedad o imperatividad: toda norma jurídica contiene un mandato que viene obligado a cumplir toda persona sometida a dicha norma. Es decir, toda norma implica la observancia de una determinada conducta bajo la amenaza de una sanción. Si no se cumple la norma se impondrá una sanción.
c) Coercitividad: significa la posibilidad de utilizar medios coactivos (la fuerza) para que las normas puedan ser efectivas.
d) Generalidad: las normas jurídicas afectan a todas las personas que forman la comunidad. Las normas se dictan para todos los individuos que forma la sociedad, no para uno solo.
e) Legitimidad: la norma ha de ser justa para formar parte del Derecho.

Interpretación de la norma jurídica.
Con arreglo al CC (arts. 3 y ss), las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas.
* La analogía.
En Derecho se entiende por analogía la aplicación, a una situación no prevista en por la ley, de los principios derivados del ordenamiento jurídico general (analogía iuris) o de las normas que regulan una situación semejante (analogía legis).
La analogía permite la aplicación del Derecho a casos no previstos por él (lagunas de ley). En el terreno penal, está prohibida la aplicación analógica de una ley si ello perjudica al reo, pues supone la punibilidad de una norma a supuestos que no prevé.
El art. 4 CC enuncia que, procederá la aplicación por analogía de las normas jurídicas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón; salvedad hecha de las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal, en las que no procede dicha aplicación analógica.
2.4.- Efectos de las normas jurídicas.
Los más importantes son:
- Eficacia motivadora: Existe el deber jurídico de cumplir la norma, y lo que ella previene conforma el comportamiento individual y social.
- Eficacia sancionadora: Para el caso de incumplimiento el legislador ha previsto la entrada en juego de ciertas consecuencias jurídicas (ejecución forzosa, sanción, etc.).
- Eficacia constitutiva: La norma convierte en realidad jurídica la realidad social que regula y para la cual ha sido creada.
2.5.- Clases de normas jurídicas.
Entre las clases de normas jurídicas, seguimos a Albadalejo que hace la siguiente clasificación:
a) Rígidas y elásticas.
Son rígidas o de Derecho estricto, aquellas normas en las que el supuesto de hecho[1] y los efectos o consecuencias jurídicas[2] son taxativos, de contenido concreto e invariable, por ejemplo, mayoría de edad se alcanza a los 18 años y con ella la plena capacidad.
Son elásticas o de Derecho equitativo, aquellas otras en las que bien el supuesto de hecho o bien los efectos jurídicos son flexibles, esto es, no están determinados concretamente, sino sólo indicados, en general, mediante conceptos cuyo contenido en cada caso singular es variable dentro de unos determinados márgenes. Por ejemplo cuando existe causa justa se queda exento de determinadas obligaciones.
b) Comunes y particulares.
Son comunes, generales o universales las normas jurídicas que rigen en todo el territorio de que se trate.
Son particulares, locales, comarcales o regionales cuando sólo rigen en una parte del territorio. Por ejemplo el Derecho particular de Navarra.
c) Generales y especiales.
Son generales las normas que contienen una regla general. Por ejemplo: el CC determina que el matrimonio se contraerá ante el Juez encargado del Registro Civil o ante el Alcalde.
Son especiales las normas que se apartan de la regla general para poder aplicar el principio que preside a aquellas clases especiales. Por ejemplo: reglas especiales de prescripción. Otro ejemplo: los militares en campaña pueden contraer matrimonio ante el Oficial o Jefe Superior inmediato, en defecto del Juez o del Alcalde.
d) Necesarias y supletorias.
e) Regulares y excepcionales.
Excepcionales o de derecho excepcional son aquellas normas que se oponen a la regla general, a fin de que el principio que preside ésta no reciba aplicación en el caso exceptuado.
Regulares o normales o de derecho regular, son las que aplican las normas que presiden el sistema jurídico, regulando las relaciones de modo habitual o estable.
2.6.- La Ley.
Muchas son las definiciones que podríamos dar de ley y así, en sentido amplio, ley es la norma jurídica emanada del Estado, escrita y solemne que se contrapone a la costumbre.
También puede ser definida como: toda norma jurídica, elaborada, dictada y publicada por los órganos competentes del Estado (Albadalejo).
En un sentido más restringido se da el nombre de Ley sólo a un determinado grupo de normas dictadas por el Estado, las de superior jerarquía por emanar del poder legislativo y requerir especiales requisitos y solemnidades, contraponiéndose así las leyes a los reglamentos o disposiciones estatales de rango interior.
Garrido Falla defina la ley como "norma jurídica de carácter general y obligatorio, dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo".
La Ley es, por tanto, "una norma jurídica de carácter general y obligatorio, dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo".
Es conveniente señalar, por tanto, que solo pueden ser consideradas "leyes" en sentido estricto aquellas que han sido aprobadas por el Parlamento (Poder Legislativo), pues aunque otros poderes del Estado también pueden dictar normas general de carácter obligatorio, no pueden considerarse como tales, por no proceder del órgano legislativo por antonomasia, sino de la potestad legislativa que tiene el poder ejecutivo.

TAREA 03

LOS ORIGENES DEL ESTUDIO CIENTIFICO DEL DERECHO.
Las Ciencias del Derecho constituyen un conjunto orgánico de disciplinas que estudian en forma ordenada y sistemática ese objeto que se llama "Derecho".
A mediados del siglo XIX, precisamente en 1847, en su discurso titulado "Die Werthlosgkei der Jurizprudenz als Wissenchaft", J.V. Kirchmann, fiscal de Berlín, niega la cientificidad de la jurisprudencia, alegando que el saber jurídico no tiene carácter de ciencia, porque no es un saber racional si no de orden afectivo que reside "en las obscuras regiones del sentimiento y del tacto natural".
La posición de Kirchmann llevó a numerosos tratadistas, entre ellos Tarde, Durkheim, Espinas, Levi-Brhl, Ferri, etc; hacia una concepción científica natural del derecho, y a otros como Lundstedt, Olivecrona, Ross y la Escuela de Upsala; a refutar su carácter científico racional.
Larenz, advierte, al referirse a la posicion de Kirchmann, que el derecho no es una simple tecnología, sino una ciencia "porque ha desarrollado métodos que apuntan a un conocimiento racionalmente comprobable, aunque no pueda alcanzar la exactitud de las ciencias matemáticas y ciencias naturales. Es por eso que los que toman como modelo de ciencia a las metamáticas y a las ciencias naturales, consideran que todo saber científico es saber de lo general y saber por causas.
En el campo de la moderna investigación, aparte de las ciencias mencionas, se dan las llamadas ciencias culturales, que estudian el ambito propiamente humano de la realidad, el hombre en su peculiaridad y como creador y habitante del mundo de la cultura misma. El dominio de estas ciencias, excluye lo que le es común al hombre con los demás seres vivos, comprendiendodos grandes apartados: La indagación del hombre en cuanto ente psiquico espiritual (psicología) y en de las estructuras que crea y convierte en su ambiente específico, como el Derecho, la sociedad, la ciencia, el lenguaje, la técnica, etc.
Según la acepción de Rickert, la ciencias de la cultura se ocupan de la totalidad de objetos reales en que residen valores universalmente reconocidos y que por esos mismos valores son cultivados.
Las Disciplinas Jurídicas se integran dentro del conjunto de las ciencias del espiritu y de la cultura.
EL DERECHO COMPARADO.
La llamada "Ciencia del Derecho Comparado" no pertenece al cuadro de las disciplinas jurídicas fundamentales, designa a la comparación de dos derechos diferentes, "el método comparativo aplicado a las disciplinas juridicas"
El nacimiento del Derecho Comparado data del Congreso Internacional de Derecho comparado realizado en París en el año 1900, en el que tuvo premidencia el jurista Eduardo Lambert autor de la obra "La función del Derecho Civil Comparado". Entre los predecesores a Lambert tenemos a Leibinitz, Vico y Montesquieu.
Cuando se compara los sistemas jurídicos de unmismo pueblo o de diversos pueblos correspondientes a épocas diferentes, se hace Historia del Derecho. Si la referencia es de orden jurídico vigente se trata de simplemente método o procedimiento de estudio.
Entre las finalidades que pretende este método tenemos:
El mejor conocimiento del derecho nacional y su perfeccionamiento.
El estudio de sistemas jurídicos extranjeros
La armonizacion y unificación de los derechos.
Una visión más clara de los problemas de la Historia y de la Filosofía del derecho

EL JUEZ
La palabra juez deriva de jus y dax contracción de vindex. Lo que signica que el juez es vindicador del derecho en pos de la justicia.
La función del Juez implica el ejercicio de tres actividades:
Investigación de los hechos (caracter sociológico)
Hallazgo de la norma jurídica que se debe aplicar (caracter jurídico y sociológico)
Juicio de valor para la aplicación de esa norma (Caracter Crítico - normativo)
El imperativo de administrar justicia, exige que el Juez sea un hombre justo, que se realiza "desligado de toda vinculación humana y por encima de toda simpatía y de toda amistad"
Dada la complejidad de la función que desempeña el juez y los permanentes cambios del derecho, resultan limitados los estudios jurídicos ordinarios para el ejercicio de tarea tan grave y complicada, por tal razon muchos paises como Francia, España y Japón se ha creado escuelas de Post-grado para los aspirantes a la Judicatura. La UNMSM fundó una en 1972.


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